- Время открытия наследства
- Понятие времени открытия наследства
- Что считается временем открытия наследства
- Значение времени открытия наследства
- Проблемы времени открытия наследства
- Способы определения времени открытия наследства
- Значение установления места и времени открытия наследства
- Автор(ы) статьи.
- Наследование по завещанию и его эволюция
- Наследование по закону и его эволюция
- Открытие и принятие наследства. «Лежачее» наследство
- «Лежачее» наследство, наследственная трансмиссия и правовые последствия принятия наследства
- Трансмиссия наследственного характера
- Правовые последствия принятия наследства
- Юстиционная льгота
- ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ
Имущество собственника становится наследственным после его смерти. Это подразумевает открытие наследства. Это означает, что оно является предпосылкой для наследования имущественных прав и обязанностей как законного наследника, так и наследника, определенного в договоре. Момент открытия и вступления в наследство совпадал для sui heredes («наследников» по буржуазному деликтному праву) и для наследников первой очереди. его смерти (по закону Юстиниана). Все они были обязаны по закону принять наследство, поскольку переход имущества к этим лицам означал отказ от существования семьи. В результате они стали называться необходимыми наследниками (herdes necessitatis).
Другие наследники, не являвшиеся членами семьи отчуждателя, не были обязаны принимать наследство. Их называли добровольцами, поскольку все зависело от их собственного решения. Для них открытие наследства означало возникновение права наследования, которое можно было реализовать.
Согласно гражданскому праву, наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов.
Официальное заявление при свидетелях, или
Официальным заявлением при свидетелях или «исключительным актом (неоспоримым доказательством соответствующего решения, например, ремонта дома, который входил в состав наследства)». Согласно преторианскому праву, принятие наследства оформлялось вступлением в права владения, а согласно кодификации Юстиниана, достаточно было подать письменное заявление судье.
Гражданский кодекс не знал условий принятия наследства, но они могли быть установлены судами по требованию наследников-кредиторов, заинтересованных в удовлетворении своих претензий. Преторское право устанавливало этот срок в 100 дней для катионов и анионов и в один год для других наследников.
В силу вышесказанного наступление наследства и его принятие добровольными наследниками могли не совпадать между собой. В этот период наследство называлось потенциальным, юридически неопределенным («прерванным») и считалось безнадежным. Собственником становился тот, кто вступал во владение имением и владел им в течение года (срок, установленный для получения ограничения). Законодательство после классического периода устранило возможность приобретения наследства по давности и ввело ответственность за его расхищение.
С принятием наследства к наследнику переходили не только все имущественные права, но и обязательные имущественные обязанности, за исключением тех, которые были тесно связаны с личностью (например, личное рабство, уголовные иски за проступки).
В этом случае наследственная масса сливалась с имуществом наследника. Согласно Гражданскому кодексу (в зависимости от конкретного периода и закона модератора), если наследник не принял наследство от призванного к нему лица (если договор не был принят наследником, то наследство открывалось по закону, на котором основано наследование), то оно не переходило к наследнику. Универсальный характер наследственного преемства в сочетании с вышеуказанными правилами не вызывал в некоторых случаях значительного интереса. Итогом этого спора стала Transmissio Delations — легитимная конструкция. Она представляет собой генетическую передачу генетических прав. То есть, если наследник умирал, не успев своевременно принять наследство, это право переходило к его собственным наследникам.
Наследственная масса и имущество наследодателя составляют единое целое и подвержены возможным претензиям со стороны кредиторов наследодателя. В результате могут возникнуть ситуации, когда это не отвечает интересам кредиторов наследодателя. Если на наследника возлагается долг, возникает конкуренция между кредиторами. Чтобы избежать этого, претор предоставил кредиторам наследника привилегию, согласно которой имущество наследника и наследники объединялись только в приоритетном порядке по отношению к кредиторам наследника, а требования последних удовлетворялись.
В другом случае, когда долги наследника превышали его наследственное имущество, необходимость ответственности по его долгам была не в пользу наследника. В то время в присутствии нотариуса и свидетелей наследник мог быть подвергнут переписи наследственного имущества (описи), и его ответственность ограничивалась описанными границами.
Если несколько человек претендовали на наследство, то имущество делилось в соответствии с их долями. Они отвечали за долги отчуждателя в соответствии со своими долями.
Если по закону все наследники и договорам отказывались от него, то наследство было бонум (bonum vacan). Выморочное наследство по закону считалось, что оно долгое время никому не принадлежало, и первым, кому оно перешло в собственность, считался тот, кто его занял. Только в перестрелках старого и нового времени закон Юлия и папы. Папион, соответственно, переходил в собственность экскаватора, выплачивая положенный за него долг.
Основным гражданским иском, защищавшим право наследования, был Petitio Hereditatis (Наследственный иск).
Наследник получал во владение наследственное имущество, на которое, согласно преторианскому праву, налагался соответствующий запрет, так называемы й-Calclumed Quorum Bonorum. После прекращения подавления приобретений преторианские наследники приобретали статус наследственных держателей кворума, который был очень стабилен даже в этот период.
Кодификация Юстиниана сохранила суть изложенного способа защиты наследственных прав, но отказалась от различия между кирами и преторианскими наследниками.
1. что такое наследственность и каковы ее виды?
2. каковы особенности наследования по закону?
3. каковы правила наследования по завещанию?
4. оформите процесс принятия наследства.
1. GetMa n-Павлова И.В. Частное право в Риме: цикл лекций в схематическом изложении. — ~2005.
2. Дождев Д. В. Частное право Рима: учебное пособие. / Под ред. В.С. Нерсесянца. — ~2009.
3. Михайлова Н. В., Иванов А. А. Римское право. — ~2009.
4. Новицкий И. Б. Римское право: учебник для вузов. — ~2005.
Время открытия наследства
Применительно к наследственному праву важнейшим условием является время открытия наследства.
Понятие времени открытия наследства
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет это понятие как дату смерти конкретного лица. Однако это применимо только в том случае, если смерть была обнаружена сразу после выселения. Место и, соответственно, время смерти подтверждается объективными обстоятельствами.
Здесь все немного сложнее, начиная от доказательств и заканчивая логическими случаями, когда факт смерти подтверждается другими документами. В этом случае единственным правоустанавливающим документом является судебное решение — на его основании признается конкретная дата. Способы ее определения различны, они вырабатываются уже давно — и соответствующая документация по судебным решениям весьма документирована.
Что считается временем открытия наследства
Суд имеет право объявить, что гражданин умер. В этом случае моментом открытия наследства является дата вступления решения суда в силу. Кроме того, на основании объективных данных суд может определить дату смерти гражданина — она считается временем открытия наследства. Основания для вывода суда должны быть исчерпывающими (эксперты, свидетельские показания, другие материалы).
Таким образом, временем открытия наследства считается дата смерти, которая непосредственно определена или определена в порядке, установленном законодателем. В соответствии с вышеизложенным, согласно статье 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации, основаниями для признания события смерти являются
Значение времени открытия наследства
Нет необходимости говорить о важности момента открытия наследства в свете поднятых вопросов о правопреемстве. В частности, для определения цикла наследования, например, определения размера наследственной массы. Поэтому законодатель уделяет этому понятию максимально возможное внимание.
Напомним, что факт открытия наследства и факт при открытии наследства подтверждаются регистрацией смерти или решением суда.
Представим себе ситуацию, когда смерть человека, которому не так повезло, и единственного наследника, с которым он совпал, совпали — буквально даже зафиксированы в один день (точное время относительно календарной даты здесь не имеет значения). Действующее законодательство — Гражданский кодекс РФ и другие нормативные акты — как раз признает полное совпадение времени смерти обоих лиц. Соответственно, время начала наследования определяется как одинаковое для них.
Правовые последствия такой ситуации заключаются, в частности, в спорном вопросе о круге наследников — в этом случае наследник может быть законным наследником (если наследник, умерший в один день с отчуждателем, не заключил собственный договор). Основания для вступления в одноименное право собственности определяются в соответствии с законом.
Проблемы времени открытия наследства
Как уже отмечалось, вопрос открытия наследства напрямую связан с основным вопросом наследования — в контексте данной статьи это понятие эпохи открытия наследства по «Кодексу Российской Федерации». В частности:
Понятие основания и времени перехода наследства предполагает необходимость определения точного времени наступления событий отчуждения. От этого зависит вышеизложенное положение.
Поясним его гипотетически, на основе искусственно смоделированного случая. Супруги, умершие практически одновременно — один в 23 часа 59 минут 1 октября, а другой в 01 минуту 2 октября того же года, — считаются умершими в разное время. Иными словами, дата и время открытия каждого наследства будут индивидуальными и разными. Дело в том, что в Гражданском кодексе РФ в качестве времени открытия наследства также используется понятие «день», то есть календарная дата. Только этот показатель важен для определения времени открытия наследства — часы, минуты или секунды не имеют принципиального значения в отечественном прецедентном праве, даже если они точно определены ювелирами.
Способы определения времени открытия наследства
Кстати, в сомнительных случаях — когда объективно невозможно установить точное место и время смерти конкретного гражданина — важность установления места и времени наследования заключается в том, что оно имеет решающее значение для заинтересованных лиц. Многие важные позиции в конечном итоге сводятся именно к этим понятиям.
Напомним, что согласно Гражданскому кодексу РФ, основанием для этого является наличие официально зафиксированного события смерти — моментом открытия наследства признается дата, совпадающая с этим юридическим событием. В юридической практике проблем, связанных с этим понятием, огромное количество, и решать их необходимо в строгом согласии с позицией законодателя.
Таким образом, способ определения времени наследования напрямую связан с интересами действительных и потенциальных наследников.
Единой юридической техники не существует — судебная практика исходит из реальных вопросов. Проще говоря, все способы определяются конкретными обстоятельствами дела — уполномоченный орган исходит из потребностей конечного места или места жительства.
Значение установления места и времени открытия наследства
Разумеется, вышесказанное относится только ко времени, когда место и время проведения наследственного процесса связано с конкретным вопросом (например, во время судебного разбирательства, когда место и время нахождения наследника точно не известно). Наследование по наследству.
Решающим моментом здесь является признание информации, которую суд считает доказательством.
Открытость наследства и время его открытия отражают статус наследства умершего по отношению к действительным или потенциальным наследникам.
Национальная судебная практика исходит из того, что вопрос об открытии наследства подлежит бесспорному доказыванию.
Вероятно, в ближайшем будущем ведомство пересмотрит срок открытия наследства, определив его как дату (а не точное время) смерти наследника. Как показывает практика, в данных правоотношениях бывает важно определить наиболее конкретные признаки.
Автор(ы) статьи.
Опыт работы в юридической сфере 15 лет. Специализация — отличие наследства.
Наследование по завещанию и его эволюция
Наследство — это передача имущества умершего одному или нескольким другим лицам (наследникам). Наследование происходит по закону и по договору. В римском праве договоры не признавались положениями на случай смерти, а только те, которые содержали определение наследников. Такая оговорка должна была находиться в начале договора. В договоре можно было указать наследника (отказ от наследства) и назначить опекуна в качестве наследника несовершеннолетнего. Чтобы признать завещание действительным, необходимо было соблюсти некоторые условия: 1) распорядитель не должен быть недееспособным. 2) При совершении договора должны присутствовать семь свидетелей, независимо от того, было ли завещание письменным или устным. 3) наследниками могли быть только те, кто мог быть наследником в данный момент или в данное время (например, не могли быть наследниками те, кто еще не был арестован на момент смерти отчуждателя).
Наследование по закону и его эволюция
Наследство — это переход имущества умершего к одному или нескольким другим лицам (наследникам). Наследство регулируется законом и договором. Закон: такими законами были 12 таблиц, а затем указ Юстиниана. При наследовании по закону существовали, в свою очередь, три группы наследников: 1. дети, внуки умерших детей (они принимали NASL-вольво независимо от договора) — 2. синты (братья). 3. цинты (все кровные родственники). Преторианская система наследования — 4 хвоста: 1. дети-наследники, 2. все родительские родственники, 3. до 4 степени 3. Декрет Юстиниана: 5 непрерывных серий: 1. все наследники умершего, 2. анионы, их братья и дети, 3. разнополые братья, 4. все боковые родительские родственники, 5. жена умершего.
Открытие и принятие наследства. «Лежачее» наследство
Наследование — это переход имущества умершего к одному или нескольким лицам. Наследование является универсальным: наследники принимаютвсе.права и обязанности, входящие в состав наследства. Однако римскому праву было известно наследственное наследование СО — калькированной единицы, т.е. уступка наследникам (СО — калькированным легатам или отказникам).
В процессе наследования важно различать два моментаОткрытие.Момент вступления в наследство (совпадающий со смертью отчуждателя)Вступление.Наследство (совпадает со словами или действиями наследника, выражающими готовность принять наследство).
Римские наследники получали наследство по завещанию или по закону.
Согласно римскому праву, договор не признавался смертным распоряжением, а лишь включал в себя определение наследников. Это назначение должно было быть сделано при заключении договора. Конечно, договоры могли содержать и другие положения. Они могут включать завещательные распоряжения, назначение опекунов несовершеннолетним наследникам и т. д.
Договор является односторонней сделкой, поскольку выражает волю только одной стороны — наследников (легатариев). Для признания договора действительным требовались определенные условия: 1) распорядитель не должен быть недееспособным (т.е. душевнобольным, импульсивным и т.д.) — 2) распорядитель не является недееспособным (т.е. душевнобольным, возмездным и т.д.) Наследники сами должны назначить семь свидетелей, необходимых для заключения договора, 3) сами наследники, независимо от того, 2) было ли завещание письменным или устным. кто мог быть наследниками в настоящий момент или в какой-то момент времени (например, наследниками не могли быть лица, которые еще не были арестованы на момент смерти отчуждателя).
Со временем в договоре появились такие аспекты, как определение доли ближайшего родственника по материнской линии.
В древности отчуждатель пользовался неограниченной свободой наследовать имущество, кому пожелает. Это иногда лишало родительского родственника. Позднее закон стал обязывать отчуждателя включать в наследство обязательную долю ближайшего родительского родственника. Если этого не было сделано, суд мог обжаловать и признать недействительным все завещание или его часть.
Наследственное правопреемство по закону возникает в следующих случаях: а) когда наследники по какой-либо причине не вступили в наследство по договору — б) когда договор не был признан действительным — в) все.
При генетическом наследовании по закону важно определить линию наследования.
Согласно Законам Таблицы XII, дети и внуки отчуждателя, являвшиеся его прямыми подданными, признавались наиболее предпочтительными наследниками. Если таковых не было, то принять наследство должен был ближайший родственник отчуждателя. Если они не принимали наследство, оно отходило к ним.
В наиболее развитые периоды демократии и князей в системе наследования возрастала роль родственных (кровных) родственников. Дети владельца занимали первое место в очереди наследников, включая тех, над кем они не имели власти.
На втором месте оказался агнатический родительский родственник. На третьем месте — все родительские родственники с шестой степенью родства. И на четвертом месте находился переживший супруг.
Наиболее развитым был порядок генетического наследования по закону в новеллах Юстиниана. Наследники делились на классы. Первым классом наследников по закону был катион (сыновья, дочери, внуки, внучки и т. д.). Потомки ближайшего родства отстранялись от наследования (если ребенок принимал наследство, то внуки не обязаны были принимать наследство и т.д.).Генетическая миграция.Наследование по праву наследования в случаях, когда один из внуков вместе с внуками и детьми наследодателя умер, не успев принять наследство, когда он был жив на момент смерти, но просил о наследстве).Наследование по праву представления.Когда некоторые внуки призываются к наследованию, если отец или мать отца внука умерли до смерти этого человека.
Согласно новелле Юстиниана, вторая категория наследников состояла из родительского родственника (отца, матери, бабушки, деда и т. д.), а также полнородных братьев и сестер и их детей. Здесь действовал принцип, согласно которому ближайший родительский родственник имел приоритет над правом наследования наиболее дальнего родительского родственника.
Третья очередь наследников состояла из неполнородных братьев и сестер и детей этих братьев и сестер.
Четвертая очередь (класс) наследников состояла из всех боковых родительских родственников, без ограничения степени родства.
Если один из наследников всех четырех классов не принимал наследство, его обязан был принять переживший супруг. Однако «бедная вдова» могла оказаться банкротом после смерти мужа, что давало ей право на получение четверти всего наследства.
Если наследство не было принято наследниками по завещанию или наследниками по закону, оно переходило в собственностьНаследство, на которое наложен арест.В древние времена это имущество могло считаться собственностью того, кто им владел, и переходило к тому, кому он пожелает. От княжества это имущество переходило к государству, которое также получало права на это наследство на время существования структурного государства (если христианин умирал).
Здесь также следует упомянуть термин «ложное наследство». В момент смерти отчуждателя наследство открывается. Однако принятие наследства одним из наследников происходит не сразу. Между моментом открытия и моментом принятия наследства может пройти длительное время. В течение этого времени наследство называется «никому не принадлежащим». В древние времена владельцем наследства становился тот, кто хотел его получить, и после того, как он владел им в течение года. Впоследствии «ложное наследство» охранялось государством до тех пор, пока один из наследников не принимал его или оно не присваивалось.
Единственным видом наследования были наследники. Они были настолько распространены в Риме, что в конце концов в Фарбидии (40 г. до н. э.) был принят закон, запрещавший лишенцам выделять более трех четвертей в виде поместий.
«Лежачее» наследство, наследственная трансмиссия и правовые последствия принятия наследства
Ложные» наследства (hereditaments heredita eisen) возникали при отсутствии наследников по договору и также были несущественными по закону. Это могло произойти в том случае, если наследники еще не были объявлены, или если лицо, выступающее в качестве наследника, просто отказалось от наследства (важно отметить, что следующая доступная серия наследников не признавалась наследниками, если в этом случае они имели предыдущие предыдущей серии все отказались):
В период, когда наследство могло считаться «ложным», владеть им было просто нельзя. Однако в течение срока давности его можно было приобрести в качестве наследника. Это приобретение заключается в том, что гражданин, владевший в течение года одной вещью из «существующего» имения, приобретал это имущество не только для себя, но и для всего имения (т.е. это лицо приобретало статус наследника всего имения. (т.е. оно доступно). Стоит отметить, что при такой процедуре приобретения срок исковой давности не завершался, а добрая воля лица не принималась во внимание. По этой причине в классический период приобретение просто считалось бесполезным. Для наследства имело значение только то, что было изъято.
Немаловажным фактом является и то, что специальное правило одного года сохранялось как для имущества, которое было по сути подвижным, так и для недвижимости вплоть до эпохи Юстиниана, когда стал применяться обычный срок исковой давности.
Трансмиссия наследственного характера
Transmissio Deressions — это конкретная передача права пользования наследством наследникам лица, которое не приняло выделенное ему в связи со смертью наследство.
Важно отметить, что, согласно древним законам буржуазии, передача генетической ориентации невозможна. Если наследник, который должен был наследовать по закону, не принимал наследство, то это наследство признавалось прижизненным. Согласно специальному преторскому праву, следующему наследнику предлагалось принять его или отказаться от наследства. Если лицо, выступавшее в качестве наследника по договору, не принимало наследство до своей смерти, открывалось наследство по специальному закону.
Таким образом, право на принятие того или иного наследства считалось личным правом наследника и не переходило к его наследникам.
Однако постепенно были введены некоторые исключения из этого общего положения. Пратор допускал, что гражданину, являющемуся наследником, может быть предоставлено особое право на принятие наследства, если он умирает, не приняв его по личной вине. Конкретный порядок (т.е. восстановление в определенном исходном положении). В законе Юстиниана это правило носит обобщенный характер. В течение одного года со времени смерти наследодателя, узнавшего об открытии наследства, или в течение времени осмотра, запрошенного им самим, особое право на принятие определенного наследства считается перешедшим к его наследникам, которые способны осуществить его в течение времени, оставшегося по общему правилу, на принятие определенного наследства В этих случаях наследство не считается перешедшим к наследникам умершего.
В этих случаях из-за смерти до принятия наследства или из-за отказа от наследства один из граждан, который мог бы быть наследником, и если бы не было передачи, то доля отпавшего наследника просто добавлялась бы к доле другого наследника, а остальные доли наследников распределялись бы поровну между собой. Так происходило, когда один из двух наследников по договору умирал, не приняв наследство. Наследники по договору. То же самое происходило, когда один из наследников по закону умирал после открытия наследства.
Правовые последствия принятия наследства
После принятия наследства наследниками к ним переходили все права и, что немаловажно, обязанности граждан, которые выступали в качестве обязательств, существовавших помимо прав личного характера. Кроме того, в собственность наследников переходило все наследственное имущество.
Слияние бенефициаров («особый случай разделения») было нежелательным для самых разных людей. Если было доказано, что лицо, выступающее в качестве наследника, понесло определенные долги, слияние было совершенно нежелательно для кредиторов наследника. В связи с этим Претор стал наделять кредиторов особым характером (их называли бенефициарами). В соответствии с ним наследственная масса объединялась с имуществом наследника только после удовлетворения за его счет требований кредитора. Если наследство оказывалось обремененным долгами, слияние могло быть сразу же просто невыгодным для кредиторов наследников. Однако должнику вовсе не запрещалось исполнять новые долги, и он не делал этого изящно, лишь ухудшая положение своих кредиторов.
Юстиционная льгота
Необходимость оплачивать долги наследника личным имуществом может быть невыгодна самому наследнику. Для него, после ряда предшествующих событий, был введен особый интерес выгодоприобретателя. Благодаря этому наследственное имущество, которое начиналось в течение 30 дней с момента начала наследования в присутствии нотариуса и свидетелей для составления чертежа, и, конечно, завершения аннуитета в течение следующих 60 дней, лицо, ответственное за долги наследника, несло ответственность только в определенных пределах вирусного наследства.
Важно также отметить, что в случае с большинством наследников они будут первичными по отношению к тому или иному объекту. Некоторые объекты принадлежали наследникам, которые в той или иной степени обладали особым имуществом на свою долю в виде наследства. При наличии долгов требование о разделе объекта однажды делилось на соответствующие доли. Требования неделимого характера и, что немаловажно, существовавшие долги создавали солидарные права и полную ответственность наследников.
Разнообразие наследников также создавало в некоторых случаях особую обязанность по включению имущества определенных видов наследников в наследственную специальную массу. Такое же обязательство налагалось на приданое, которое когда-то получали дочери. В период империи некоторые специальные законы устанавливали особые обязательства общего характера для родительских родственников при наследовании, включая все имущество, приобретенное отчуждателем в массовой линии, после родительского родственника в восходящей линии и в особой нисходящей линии. В виде приданого, свадебного пожертвования. Следовательно, это была специфическая обязанность ян-иона.
ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ
В классический период строго соблюдался принцип: nemo pro parte testatus pro parte intestatus Decedere Potest — нельзя умереть от имущества, которое частично наследуется, а частично нет. Согласно этому принципу, наследственное правопреемство по закону не может быть востребовано, если имело место завещательное освобождение от наследства.
Важно отметить, что по римскому праву наследство сохраняется лишь частично. Как уже говорилось выше, назначение наследников должно было происходить в момент заключения договора. От этого зависело и открытие наследства по договору. Если наследник не был назначен, наследство открывалось по закону. Однако в классический период было принято, что о личности наследника можно было заявить с помощью описательных выражений или путем добавления личных характеристик. Неточность этих указаний (Demonstmtiones) не отменяла назначения наследника. Кроме того, имена наследников могли быть уточнены в специальном письменном документе (Codicilla). Он добавлялся к договору.
Важно отметить, что необходимо проводить различие между понятием «правопреемство» и понятием «вскрытие договора». Первое имеет место при всех видах правопреемства, тогда как второе применимо только к договорам, написанным и скрепленным печатями на листах Генне. Что касается вскрытия договоров, то не существует специальных формулировок, касающихся хранения, охраны и вскрытия договоров. Впервые такое требование было установлено Законом июля августа о наследстве Рекса Юлия де Вейсма. Он вводил пятипроцентный налог на наследственное имущество и регулировал процесс хранения и открытия письменных договоров. Они передавались на хранение священнику Арбанасу и открывались в комнате, где собирались статистические vicesimae, или налог на наследство.
Принятие наследства (aditio hereditatis)
Принятие наследства — это четкое и безотзывное заявление о принятии или непринятии наследства. Принятие наследства является односторонней сделкой. То есть это юридически значимое волеизъявление наследника или наследников, раскрывающее волю и желание последнего принять наследственное универсальное имущество, то есть приобрести все права и обязанности принятого имущества, включая ереси и долги, принадлежавшие умершему. В этом случае кредиторы умершего уже могут добиться своих требований за счет имущества наследодателя, так как наследство смешивается с имуществом наследодателя. Пока наследство не принято, кредитор не может получить удовлетворение своего требования за счет имущества наследника, равно как и за счет наследства, которое еще не вступило в права наследования.
Наследство может быть принято тремя способами
В связи с разграничением моментов принятия наследства необходимо различать два вида наследников. Только на последних распространялся процесс принятия наследства по завещанию (или фактическому действию). Основные наследники (дети и рабы, получившие власть до смерти раба) принимали наследство вопреки завещанию. Иными словами, они не могли его отрицать.
Гражданский кодекс не устанавливал срока для принятия наследства. Однако кредиторы наследника, заинтересованные в скорейшем удовлетворении своих требований, могли потребовать от наследника ответа, то есть принятия им наследства, в порядке судебного допроса (interrogatio juris). После этого наследник по его просьбе мог быть поставлен перед судом для решения вопроса о принятии наследства. По юстиниановскому праву это означает, что он принял наследство. В среднем этот срок составлял от 100 дней до одного года, но не более.
После этого в течение трех месяцев наследник должен был составить опись наследства в присутствии нотариуса и свидетелей. Это правило было установлено Юстинианом. Наследование наследственной массы было призвано оградить наследников от излишних обременений. От излишнего обременения, если наследственное обязательство превышало имущество, оно наследовалось вместе с наследством. Это было невыгодно наследникам. Если опись была составлена правильно, то наследники отвечали по обязательствам отчуждателя только в пределах описанного имущества.
За исключением случаев наследования обязательными наследниками, между открытием наследства и принятием наследства может пройти определенный, иногда значительный, промежуток времени. В этот период наследство рассматривалось как «ложь» — heredita aiset — и считалось заработанным каждым в течение года, по бесхозяйственному признанию древнего права. Во времена Империи получение этого наследства было ограничено, а расхищение наследства признавалось преступлением.
В более поздние времена была сформирована Transmissio Delationis — установка для генетической передачи. То есть была сформирована передача права на принятие наследства наследникам тех, кто был призван к наследованию, но не успел до него. Наследство.
Согласно древнему гражданскому праву, наследственная передача была невозможна. Если наследник, который по закону должен был наследовать, не принимал наследство, оно признавалось пожизненным. Согласно преторианскому праву, последующему наследнику предлагалось Bonorum Possessio. Если договор был заключен, а наследник по договору по какой-либо причине не принял его до своей смерти, наследство открывалось по закону. Таким образом, право на принятие наследства рассматривалось как личное право наследника, который не передал его своим наследникам.
Постепенно из этого правила стали появляться некоторые исключения. Например, право наследования переходило к отцу умершего, если наследник, не принявший наследство до его смерти, еще не достиг возраста одного года, был ребенком (Ex Capite Infantiae). Позже, при Феодосии II, была гарантирована возможность передачи наследственных прав от умершего наследника его потомкам (Transmissio Theodosiand). 529 г. н. э. Юстиниане установили общее правило (которое до сих пор существует в современном наследственном праве): с момента получения умершим известия о благоприятном наследовании наследники тех, кто умер, не приняв наследства, могли его принять (Transmissio Justinianea ).
Если один из наследников уменьшился либо вследствие смерти наследодателя, либо вследствие отказа от наследства, то доли отпавшего наследника прибавляются к долям другого и распределяются поровну, если только не произошла передача. Таким образом, если один из двух наследников по договору умер, не приняв наследства и не оставив наследников, то его доля переходит не к наследникам отчуждателя по закону, а к другим наследникам по договору. Аналогично, если один из законных наследников умирал после открытия наследства, его доля распределялась между другими. Это называлось Jus Accres Cendi.
Если наследников больше, то они имеют общую собственность на наследство.
Требования и долги наследников, если это возможно, распределяются между наследниками в соответствии с наследственными долями. Невыясненные требования и долги создают общие права и общие обязательства наследников.
Наследство, уже принятое наследником, может быть отстранено как бесполезное (например, убийство существа, разрушение заключенных им договоров и т. д.). В таких случаях наследство переходит к другому наследнику или в государственный фонд, который берет на себя исполнение всех обязательств наследника.
Права наследника по гражданскому праву защищались петицией наследства. Этот иск мог быть предъявлен любому нарушителю. Как к тем, кто выдавал себя за наследников, так и к тем, кто утаивал наследственное имущество. Как правило, это было оправданно. Согласно преторианскому праву, наследники сначала получали quorum bonorum взаимодействия, а затем иск, аналогичный тому, что предоставлялся политическим наследникам, — hereditatis petio possum. Со временем эти два вида требований слились в одно, а взаимодействие служило средством ускорения наследования. Аналогичное средство защиты наследственных прав было гарантировано законом Юстиниана.
Приобретение наследственного имущества приводило к устранению взаимных обязательств между наследниками и наследниками и прекращению наследственного права.